Pátky s judikaturou 21/8/26

Podívejte se na videozáznam.

Zobrazit videozáznam
Č.
1.
Údaje

33 Cdo 2954/2025

30. 6. 2026

Podnikatel

Spotřebitel

Právní věta

Právní úprava  spotřebitelské koupě je z podstatné části výsledkem implementace směrnic  Evropské unie. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze  dne 25. 5. 1999, o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na  toto zboží, a dále o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 ze  dne 20. 5. 2019, o některých aspektech smluv o prodeji zboží, o změně  nařízení (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES a o zrušení směrnice 1999/44/ES  (dále jen „směrnice č. 2019/771“) a směrnici Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2019/770 ze dne 20. 5. 2019, o některých aspektech smluv o poskytování  digitálního obsahu a digitálních služeb. Směrnice č. 2019/771 je založena na  principu maximální harmonizace a neumožňuje členským státům přijmout nebo ponechat  v platnosti odlišná ustanovení, ledaže by to výslovně připouštěla (srov. čl.  4 a bod 10 preambule směrnice č. 2019/771).

Poslední dvě uvedené  směrnice byly do občanského zákoníku s účinností od 6. 1. 2023 implementovány  zákonem č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Podle čl. 2 odst. 3  směrnice č. 2019/771 se „prodávajícím“ rozumí fyzická nebo právnická osoba  bez ohledu na to, zda je v soukromém či veřejném vlastnictví, která v  souvislosti se smlouvami, na něž se vztahuje tato směrnice, jedná, i  prostřednictvím jiné osoby jednající jménem této fyzické nebo právnické osoby  nebo v jejím zastoupení, za účelem, který lze považovat za její obchodní  činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání. Úprava uvedeného pojmu v dalších  spotřebitelských směrnicích se od uvedeného podstatně neliší.

Směrnice poskytují  spotřebitelům zvláštní ochranu pouze ve vztazích s podnikateli, jež vymezují  jako fyzické nebo právnické osoby bez ohledu na to, zda jsou v soukromém nebo  veřejném vlastnictví, jež jednají za účelem, který lze považovat za jejich  obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.

Podle občanského  zákoníku se pro účely ochrany spotřebitele (a pro účely § 1963 o. z.) za  podnikatele považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní  obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého  povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Podle judikatury  Soudního dvora Evropské unie (dále též jen „Soudní dvůr“) jsou vnitrostátní  soudy při použití vnitrostátního práva povinny vykládat toto právo v co  největším možném rozsahu ve světle znění a účelu směrnic, aby dosáhly  výsledku jimi zamýšleného, a tudíž i souladu s čl. 288 třetím pododstavcem  Smlouvy o fungování Evropské unie. Tato povinnost konformního výkladu  vnitrostátního práva je totiž inherentní systému uvedené Smlouvy v tom, že  umožňuje, aby vnitrostátní soudy v rámci svých pravomocí zajistily plnou  účinnost unijního práva při rozhodování o sporech, které jim jsou předloženy.

Nepřímým účinkem  směrnice se obecně rozumí povinnost vykládat vnitrostátní právo souladně s  jejím zněním a účelem (požadavek eurokonformního výkladu) [srov. závěr, že  zásada výkladu vnitrostátního práva v souladu s právem Evropských  společenství se neomezuje na pouhý výklad znění těchto ustanovení, nýbrž  vyžaduje, aby vnitrostátní soud vzal v úvahu celé vnitrostátní právo za  účelem posouzení, nakolik může být uplatněno způsobem, který nevede k  výsledku, jenž je v rozporu s výsledkem zamýšleným směrnicí].

Povinnost souladného  výkladu však nachází své meze ve výkladových metodách, neboť vnitrostátní  orgány nejsou nuceny jít nad rámec výkladových metod, které jsou uznávány v  jejich právu (srov. zásada konformního výkladu vyžaduje, aby vnitrostátní  soudy učinily vše, co spadá do jejich pravomoci, tím, že vezmou v úvahu  veškeré vnitrostátní právo a použijí metody výkladu jím uznané tak, aby  zajistily plnou účinnost dotčené směrnice a došly k výsledku, který by byl v  souladu s cílem sledovaným touto směrnicí).

Další mezí nepřímého  účinku směrnice je respekt k obecným právním zásadám, které souladný  (eurokonformní) výklad nemůže porušovat; vnitrostátní orgán aplikace práva  není rovněž povinován k souladnému (eurokonformnímu) výkladu, který by byl  contra legem [srov. závěr, že povinnost vnitrostátního soudu přihlížet k  obsahu směrnice, pokud vykládá a používá relevantní pravidla vnitrostátního  práva, je omezena obecnými právními zásadami, zejména zásadou právní jistoty  a zásadou zákazu zpětné účinnosti, a že nemůže sloužit jako základ pro výklad  vnitrostátního práva contra legem].

Z judikatury  Soudního dvora vyplývá, že spotřebitelské směrnice definují smlouvy, na které  se vztahují, prostřednictvím odkazu na určitou vlastnost smluvních stran  podle toho, zda jednají v rámci profesní činnosti, či nikoli. Uvedené závěry  mají svůj předobraz v myšlence, ze které vychází systém ochrany zavedený (tou  kterou) směrnicí, že se spotřebitel nachází v nerovném postavení vůči  prodávajícímu nebo poskytovateli jak z hlediska vyjednávací síly, tak úrovně  informovanosti, což ho vede k tomu, že přistoupí na podmínky předem  vyhotovené prodávajícím nebo poskytovatelem, aniž může ovlivnit jejich obsah.  Z toho plyne, že pojem „prodávající nebo poskytovatel“ je funkčním pojmem  vyžadujícím posouzení, zda smluvní vztah spadá do rámce obchodní nebo výrobní  činnosti nebo povolání dané osoby.

Soudní dvůr (i ve  vztahu ke směrnici 2011/83/EU, o právech spotřebitelů), vyložil pojem  „obchodníka“, kterým je podle jejího čl. 2 písm. b) fyzická nebo právnická  osoba bez ohledu na to, zda je v soukromém či veřejném vlastnictví, která  jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím  zastoupení, za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost,  podnikání, řemeslo nebo povolání v souvislosti se smlouvami, na které se  vztahuje tato směrnice.

Dále uvedl, že  kvalifikace určité osoby jako „obchodníka“ vyžaduje posouzení „případ od  případu“. Je třeba na základě zjištěných skutkových okolností zkoumat, zda  dotyčná osoba jednala „za účelem obchodní činnosti, podnikání, řemesla nebo  svobodného povolání“ nebo jménem obchodníka nebo v jeho zastoupení.

Toto posouzení  znamená ověření, zda jde například v případě prodeje o činnost soustavnou, za  účelem dosažení zisku, zda má prodávající technické informace a kompetence  ohledně výrobků, které nabízí k prodeji a které spotřebitel nutně nemá, a má  díky nim vůči němu výhodnější postavení, zda má prodávající právní status,  který mu umožňuje činit akty obchodní povahy, a v jakém rozsahu je způsob  prodeje spojený s obchodní či podnikatelskou činností prodávajícího, zda je  prodávající plátcem DPH, zda prodávající, který jedná jménem určitého  obchodníka nebo na jeho účet, nebo prostřednictvím jiné osoby jednající jeho  jménem nebo v jeho zastoupení, získává odměnu nebo jinou výhodu, zda  prodávající nakupuje nové nebo použité zboží za účelem jeho dalšího prodeje,  čímž tato činnost získává pravidelnost, opakovanost nebo souběžnost s jeho  obchodní činností, zda je prodávané zboží stejného druhu nebo stejné hodnoty,  zejména v případě, kdy se nabídka týká omezeného počtu zboží. Uvedená  kritéria nejsou taxativní ani výlučná, takže splnění jednoho nebo více těchto  kritérií v zásadě samo o sobě neurčuje, zda lze dotyčného prodejce  kvalifikovat jako „obchodníka“.

Co se týče tuzemské  rozhodovací praxe, Nejvyšší soud uvedl, že „…spotřebitelské smlouvy jsou  definovány nikoliv jejich samotným předmětem, ale odkazem na konkrétní  vlastnosti jejich smluvních stran. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva,  kterou uzavírá spotřebitel, jímž je fyzická osoba, která jedná mimo rámec  (účely) své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání, s  podnikatelem (jak jej pojímají výše uvedené směrnice). Postavení osoby jako  spotřebitele musí být určeno s ohledem na funkční kritérium spočívající v  posouzení, zda dotyčný smluvní vztah spadá do rámce činností nesouvisejících  s výkonem určité profese. Směrnice poskytují spotřebitelům zvláštní ochranu  pouze ve vztazích s podnikateli vymezenými materiálně, tedy jde o jakékoliv  fyzické nebo právnické osoby, které jednají za účelem, který lze považovat za  jejich obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání, a z jejich  působnosti nejsou vyloučeny ani subjekty plnící úkoly ve veřejném zájmu, ani  subjekty, které mají veřejnoprávní status. Podstatné je, zda dotyčná smlouva  zapadá do působnosti směrnic“.

Pojmem podnikatele  se zabýval Ústavní soud, který uvedl: „Zaprvé, pojem podnikatele se vykládá  široce. Právní forma, povaha činnosti, naplňovaný zájem, sledovaný účel či  předmět smlouvy nejsou určující. Zadruhé, jde o funkční pojem. Jednání  podnikatele se musí uskutečnit v souvislosti s jeho ekonomickou činností.  Pokud uzavře smlouvu, zkoumá se, zda smluvní vztah spadá do rámce jeho  ekonomické činnosti a jak silné postavení má vůči druhé smluvní straně.  Zatřetí, závěr o postavení podnikatele nelze činit izolovaně. Vždy je nutné  zohlednit skutkové okolnosti konkrétního případu, jako například soustavnost  činnosti, její výkon za účelem zisku, informační nerovnováhu či odpovídající  právní formu atd. Začtvrté, z konkrétního a kontextuálního posouzení každého  typu služby pak také logicky plyne možnost "štěpeného" statusu toho  samého subjektu s ohledem na konkrétní plnění. Je možné, že jeden a ten samý  subjekt bude s ohledem na určitý typ plnění poskytovatelem služeb  spotřebitelům, zatímco při poskytování jiného plnění nikoli.“

Lze proto uzavřít, že pro aplikaci úpravy § 2158 a násl. o. z. je třeba  (případ od případu) zkoumat, zda fyzická nebo právnická osoba jednala v rámci  své obchodní činnosti, podnikání, řemesla nebo povolání, nebo – jinak řečeno  – je nutné zjistit, zda jednala za účelem, který lze považovat za její  obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.

Č.
2.
Údaje

23 Cdo 88/2025

24. 6. 2026

Registr smluv

Bezdůvodné obohacení

 

Právní věta

Žalovaná v rámci  dovolací argumentace předně zpochybnila závěr odvolacího soudu, že následkem  porušení povinnosti zveřejnit smlouvu podle § 7 odst. 1 zákona o registru  smluv není absolutní neplatnost smlouvy a že plnění poskytnuté na základě  takové smlouvy je plněním z právního důvodu, který následně odpadl.  Akcentovala, že smlouvy nebyly uzavřeny ani ve formě stanovené v § 8 odst. 2  zákona o registru smluv a byly tak absolutně neplatné.

Pro řešení  předložené otázky způsobu určení výše peněžité náhrady však není určující,  zda jde o plnění bez právního důvodu (plnění na základě absolutně neplatné  smlouvy), či plnění z právního důvodu, který odpadl s účinky ex tunc, tj. od  počátku. V obou případech totiž jde o kondikci z plnění, u níž je výše  finanční náhrady určována shodně (jak bude odůvodněno níže).

K této námitce  žalované Nejvyšší soud pouze dodává, že smlouva od počátku zrušená podle § 7  odst. 1 zákona o registru smluv nezakládá právo na plnění či povinnost plnit,  jinými slovy neposkytuje dostatečný právní důvod k plnění. Je-li na základě  takové smlouvy přesto plněno, jde o plnění zakládající vznik bezdůvodného  obohacení podle § 2991 o. z.

Zrušení smlouvy s  účinky ex tunc podle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv tedy vyvolává stejné  následky, jako by smlouva byla absolutně neplatná, a to bez ohledu na to, zda  byla smlouva uzavřena ve formě stanovené v § 8 odst. 2 zákona o registru  smluv. Účelem formy smluv stanovené v § 8 odst. 2 zákona o registru smluv je  umožnit transparentní uveřejňování vybraných smluv tak, aby veřejnost měla  reálnou možnost se s celkovým obsahem smluv seznámit, tj. splnění zákonné  povinnosti, jejíž porušení je sankcionováno podle § 7 odst. 1 zákona o  registru smluv zrušením smlouvy od počátku. Jinak řečeno povinná forma  uzavírání smluv ve smyslu § 8 odst. 2 zákona o registru smluv je tedy jen  prostředkem realizace zákonné povinnosti zveřejnění vybraných smluv.

V rozhodovací praxi  dovolacího soudu není pochyb o tom, že bezdůvodné obohacení (§ 2991 a násl.  o. z.) představuje (mimosmluvní) závazek, jehož obsahem je povinnost toho,  kdo se obohatil, vydat to, oč se obohatil, a jí korespondující právo toho, na  jehož úkor k obohacení došlo, požadovat vydání předmětu bezdůvodného  obohacení.

Z ustanovení § 2999  odst. 1 věta první o. z. vyplývá priorita vydání samotného předmětu  bezdůvodného obohacení (naturální restituce) a povinnost poskytnout náhradní  plnění v penězích tehdy, není-li dobře možné vydat přímo předmět bezdůvodného  obohacení – např. pokud obohacení spočívalo ve výkonech, jako tomu bylo i v  nyní projednávané věci.

Při určení výše  peněžité náhrady je základním zákonným kritériem cena obvyklá (§ 2999 odst. 1  věta první o. z.). Důležitým pro určení výše peněžité náhrady však je, zda  byl majetkový prospěch obohacené strany získán plněním za úplatu, či nikoliv.  Při určení výše vypořádání se vychází především z toho, že je-li plněno na  určitý závazek (ač neplatný či zrušený), vyplývají předpoklady bezdůvodného  obohacení z tohoto závazku.

Je-li uzavřena  úplatná smlouva a dojde-li k neplatnosti či zrušení této smlouvy (ex tunc),  ustanovení § 2999 odst. 2 o. z. umožňuje, aby autonomní ocenění stran (byť i  z neplatné či zrušené smlouvy) bylo zohledněno v rámci vzniknuvšího vztahu z  bezdůvodného obohacení (ačkoliv jinak jejich ujednání zásadně nebude  vyvolávat právní účinky). A to za předpokladu, že bez ohledu na neplatnost  smlouvy bylo autonomní (sjednané) ocenění předmětu plnění vyjádřením skutečné  právně relevantní vůle stran.

Finanční náhrada za  bezdůvodné obohacení podle neplatné nebo zrušené úplatné smlouvy je tedy  poskytována podle § 2999 odst. 2 o. z. část věty před středníkem o. z.  (nejsou-li naplněny zákonné výjimky) částkou úplaty, za kterou bylo plněno.

Použití ujednané  úplaty pro určení peněžité náhrady se však podle § 2999 odst. 2 věty za  středníkem o. z. neuplatní v případech, kdy výše úplaty zakládá důvod  neplatnosti smlouvy nebo důvod pro zrušení závazku, nebo kdy byla výše úplaty  takovým důvodem podstatně ovlivněna. Důvodem, proč se ujednaná odměna (autonomní  ocenění) v těchto případě nepoužije, je skutečnost, že k jejímu ujednání  nedošlo na základě skutečné právně relevantní vůle stran. V takových  situacích se při zjištění výše náhrady zpravidla vychází z § 2999 odst. 1 o.  z., tedy z ceny obvyklé.

Výše úplaty může být  důvodem neplatnosti zejména tehdy, odporuje-li dobrým mravům [např. v případě  lichevních smluv (§ 1796 o. z.)] nebo zákonu (např. v případě porušení  zákonné regulace cen). Důvodem pro zrušení závazku může být výše úplaty např.  při neúměrném zkrácení (§ 1793 o. z.) či následné změně okolností (§ 1766  odst. 1 o. z.).

Příkladem situace,  kdy existuje důvod, který zakládá neplatnost smlouvy (či její zrušení) a  který současně ovlivnil ujednání o úplatě tak podstatně, že je vyloučeno  považovat ujednanou odměnu za projev autonomie vůle stran (či jedné z nich),  může být neplatnost pro vadu vůle, jež vylučuje, že by smluvní ocenění bylo  výrazem skutečné právně relevantní vůle stran, tj. např. uzavření smlouvy v  podstatném omylu týkajícím se vlastností předmětu plnění (§ 583 o. z.), či  bezprávná výhrůžka ve smyslu § 587 o. z.

Namísto celkového  vyloučení autonomního ocenění a aplikace výše peněžité náhrady podle ceny  obvyklé lze přistoupit i k jeho modifikaci (tak, aby odpovídalo hypotetické  vůli stran) tam, kde úplné vyloučení sjednané odměny by bylo neproporcionální  a v rozporu s účelem předmětného ustanovení.

Tak je tomu např. v  situaci odstoupení od úplatné smlouvy při poskytnutí vadného či neúplného  plnění. Při určení výše peněžité náhrady odvíjející se od sjednané úplaty se  v takovém případě přihlíží též k vadnosti či neúplnosti poskytnutého plnění,  má-li za následek snížení skutečného majetkového prospěchu obohaceného.

Podle § 2999 odst. 1  věty druhé o. z. pak lze snížit, nebo dokonce vyloučit (a to i v případě  plnění ochuzeného za úplatu ve smyslu § 2999 odst. 2 o. z.) peněžní náhradu,  bylo-li plněno na základě neplatného nebo zrušeného právního jednání, a to v  rozsahu, v jakém se to příčí účelu pravidla, které založilo neplatnost  smlouvy (resp. účelu pravidla, které založilo zrušení právního jednání).  Podle důvodové zprávy k zákonu č. 89/2012 Sb. (srov. její konsolidované  znění) byl inspiračním zdrojem této úpravy návrh evropského občanského  zákoníku (čl. VII.-6:103 DCFR) a má jít zejména o smlouvy uzavřené s  nezletilými, neboť nemůže-li již nezletilý vydat, co získal, nelze ho ani  zavázat k peněžité náhradě za bezdůvodné obohacení.

V komentářové  literatuře byl vysloven názor, že s ohledem na důvodovou zprávou deklarovaný  příklad je při řešení otázky, zda by se přiznání práva na vydání bezdůvodného  obohacení (finanční náhrady) příčilo účelu normy zakládající neplatnost  právního jednání, obecně nutné posuzovat, je-li účel dané normy zaměřen na  ochranu osoby vystupující v pozici obohaceného a zda by tento ochranný účel  byl popřen, pokud by obohacený byl zavázán k vydání peněžité náhrady za  přijatý prospěch.

S uvedeným názorem  se však Nejvyšší soud zcela neztotožňuje, neboť aplikaci § 2999 odst. 1 věty  druhé o. z. nelze omezovat pouze na normy, jejichž účelem je ochrana  konkrétní osoby vystupující v pozici obohaceného, nýbrž je namístě jej  aplikovat tam, kde by přiznání finanční náhrady (či její části) popíralo též  jiný ochranný účel dané normy (příčilo by se mu) zakládající neplatnost  smlouvy či její zrušení.

Ani autonomní  ocenění (§ 2999 odst. 2 o. z.) pak obecně nemůže být východiskem pro určení  výše peněžní náhrady, pokud by to bylo v rozporu se smyslem a účelem porušené  normy. Pokud by například smysl a účel porušené normy nevylučovaly právo na  poskytnutí peněžní náhrady jako takové, avšak vylučovaly by náhradu, která by  plnila funkci odměny (zisku) za takové zakázané plnění (např. prodej věci v  rozporu se zákonným zákazem), mohla by být sjednaná výše náhrady základem pro  určení výše náhrady jen tehdy, byla-li by nižší než obvyklá cena předmětu  obohacení.

Při aplikaci § 2999  odst. 1 věty druhé o. z. je tedy nezbytné v každém jednotlivém případě vážit  účel dané normy zakládající neplatnost právního jednání či jeho zrušení.  Ačkoliv účel zákonného zákazu mnohdy vyžaduje neplatnost právního jednání,  jen výjimečně bude účelem takového zákazu i vyloučení náhrady za dosavadní  plnění.

Z výše uvedených  obecných závěrů vyplývá, že při řešení otázky způsobu určení výše peněžité  náhrady za bezdůvodné obohacení v situaci, kdy bylo plnění poskytnuto na  základě úplatné smlouvy, jež nebyla zveřejněna v registru smluv postupem  podle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv a byla tak od počátku zrušena, je  namístě zkoumat, zda je dán důvod pro aplikaci některé z výše uvedených  výjimek ze stanovení výše peněžité náhrady prostřednictvím výše úplaty  ujednané ve zrušené smlouvě. Nejvyšší soud se proto dále zabýval tím, zda  ujednaná výše úplaty zakládá důvod pro zrušení závazku ze smlouvy podle § 7  odst. 1 zákona o registru smluv, či zda je výše úplaty takovým důvodem podstatně  ovlivněna a tím, zda by se přiznání finanční náhrady ve výši ujednané úplaty  příčilo smyslu a účelu pravidla stanoveného v § 7 odst. 1 zákona o registru  smluv, příp. v jakém rozsahu.

Účelem zákona o  registru smluv je podle důvodové zprávy k tomuto zákonu zajistit povinné  uveřejňování vybraných smluv (objednávek či faktur), u nichž je alespoň  jednou smluvní stranou subjekt nakládající alespoň zčásti s veřejnými  finančními prostředky, tedy prostředky, které mají svůj původ ve veřejných  rozpočtech, a tím umožnit jejich efektivní veřejnou kontrolu jako doplnění  tradičních institucionálních kontrolních mechanismů, jež samy o sobě nemohou  být vzhledem k rozsahu veřejné správy dostatečně efektivní. Veřejná kontrola  je univerzální, nezávislá a uplatňuje se jak represivně (v podobě veřejného  odsouzení nepravostí), tak zejména preventivně, neboť motivuje k  transparentnímu a hospodárnému nakládání s těmito veřejnými prostředky (srov.  obecnou část důvodové zprávy k zákonu o registru smluv).

Účelem ustanovení §  7 zákona o registru smluv pak je posílit právní jistotu a předcházet  situacím, kdy strany smlouvu sice uzavřou, ale z nějakého (typicky z  nepoctivého) důvodu nebudou mít zájem na jejím uveřejnění. V takovém případě  platí, že je smlouva zrušena od počátku. Tato konstrukce nutí smluvní strany  k aktivnímu přístupu při uveřejňování smluv. Pokud dojde ke zrušení smlouvy,  vzniknou z toho automaticky další zákonné následky, zejména v podobě  bezdůvodného obohacení podle občanského zákoníku aj. (srov. zvláštní část  důvodové zprávy k zákonu o registru smluv – k § 7).

K účelu zákona o  registru smluv se vyjádřil též Ústavní soud, v němž uvedl, že účelem tohoto  zákona je stanovení zvláštních podmínek účinnosti vybraných smluv, dále  podmínek uveřejňování takových smluv prostřednictvím registru smluv a konečně  fungování registru smluv samého (§ 1 zákona). Věcná působnost zákona je  vymezena v jeho ustanovení § 2, z něhož se podává, že prostřednictvím  registru smluv se povinně uveřejňují soukromoprávní smlouvy, dále smlouvy o  poskytnutí dotace a konečně smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.  Zákon však nedopadá na veškeré zde uvedené smlouvy, nýbrž jen na takové,  jejichž (alespoň jednou) smluvní stranou je některý ze subjektů uvedených v §  2 odst. 1 písm. a) až n) zákona, přičemž všechny zde uvedené subjekty mají  jedno společné: vazbu na veřejné rozpočty, tedy to, že alespoň částečně  hospodaří s veřejnými finančními prostředky. … K zajištění toho, že dotčené  subjekty dostojí povinnosti uveřejnit dané smlouvy v registru smluv  příslušným způsobem a ve stanoveném rozsahu (ustanovení § 5 zákona), pak § 6  odst. 1 zákona váže účinnost smluv podléhajících povinnosti uveřejnění v  registru právě na jejich uveřejnění a § 7 odst. 1 zákona stanoví následek  neuveřejnění takové smlouvy ve stanovené lhůtě, a to její "zrušení od  počátku".

Z uvedeného Ústavní  soud dovodil, že cílem zákona o registru smluv je zajistit uveřejnění  vybraných smluv, u nichž je alespoň jednou ze smluvních stran některý z  dotčených subjektů, jejichž hospodaření je navázáno na veřejné finanční  prostředky. Jako další účel zákona uvedl zpřístupnění dotčených smluv široké  veřejnosti v souladu s ústavně zaručeným právem na informace podle čl. 17  odst. 1 a 5 Listiny (informační funkce zákona). Ve vazbě na uvedený účel též  identifikoval i další základní právo, jež je prostřednictvím zákona  realizováno, totiž právo občanů podílet se na správě věcí veřejných dle čl.  21 odst. 1 Listiny (kontrolní funkce zákona).

Ústavní soud též  dodal, že v situaci, kdy dotčený subjekt je přímo anebo zprostředkovaně  (skrze jiný subjekt) napojen na veřejné rozpočty a finance z nich plynoucí,  nelze přijmout tezi, že takový subjekt je ve srovnatelném postavení s jinými  soukromoprávními subjekty, které rovněž provozují podnikatelskou činnost.  Řádné a efektivní nakládání s prostředky, jimiž dotčený subjekt disponuje,  totiž není v zájmu pouze úzkého okruhu osob …, nýbrž ve prospěch širší  komunity [např. občanů obce či kraje, jde-li o subjekty dle § 2 odst. 1 písm.  n) zákona o registru smluv] nebo celé společnosti ... i tam, kde jsou veřejné  prostředky užívány v souladu se zákonem k soukromým účelům, je třeba dbát na  to, aby se tak dělo hospodárně. Jinými slovy, nelze akceptovat iracionální či  nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky snad pouze proto, že se tak  děje v rámci podnikatelské činnosti daného subjektu.

Také podle  komentářové literatury je registr smluv koncipován jako nástroj prevence před  nehospodárným, ba korupčním jednáním, vycházející z premisy, že právě veřejná  kontrola představuje efektivní prostředek ke snižování korupce, přičemž  prevence je v tomto ohledu vhodnější než následná represe

V případě smlouvy  zrušené podle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv pro její neuveřejnění v  zákonem stanovené lhůtě není namístě aplikovat výjimku uvedenou v § 2999  odst. 2 části věty za středníkem o. z., která by zapovídala použití ujednané  ceny jako východiska pro určení výše finanční náhrady za bezdůvodné obohacení  a vedla by k určení výše peněžité náhrady podle kritéria obvyklé ceny.  Ujednaná výše úplaty totiž podle zákona není důvodem pro zrušení závazku ze  smlouvy. Důvodem pro zrušení závazku ze smlouvy je neuveřejnění smlouvy v  souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv. Nejde ani o situaci, v níž by  výše úplaty byla takovým důvodem zrušení podstatně ovlivněna, tj. v níž by  uvedený důvod pro zrušení závazku ze smlouvy ovlivnil ujednání o úplatě tak  podstatně, že by bylo zcela vyloučeno považovat ujednanou odměnu za projev  autonomie vůle stran (či jedné z nich).

V případě vadnosti  či neúplnosti poskytnutého plnění však může do úvahy připadat modifikace výše  peněžité náhrady stanovené podle výše ujednané úplaty, měla-li by vadnost či  neúplnost poskytnutého plnění za následek snížení skutečného majetkového  prospěchu obohaceného.

Přiznání finanční  náhrady ve výši úplaty ujednané ve zrušené smlouvě se však může příčit účelu  zákona o registru smluv (jeho § 7 odst. 1). Účelem pravidla obsaženého v § 7  odst. 1 zákona o registru smluv, podle kterého je od počátku zrušena smlouva,  jež nebyla ve stanovené lhůtě uveřejněna v registru smluv, má být dostatečná  motivace stran k plnění zákonné povinnosti uveřejňování vybraných smluv, aby  byl naplněn účel zákona o registru smluv spočívající v umožnění veřejné  kontroly, jako nástroje prevence před nehospodárným nakládáním s veřejnými  prostředky. Účel normy zde směřuje v konečném důsledku k ochraně určité  komunity či celé společnosti před nehospodárným nakládáním s veřejnými  prostředky. Má-li tedy uvedená zákonná sankce sloužit k prevenci před nehospodárným  nakládáním s veřejnými prostředky, pak by se příčilo účelu takového pravidla,  měl-li by v případě zrušení smlouvy od počátku pro porušení zákonné  povinnosti zveřejnění smlouvy ochuzený obdržet od obohaceného finanční  náhradu ve výši ujednané úplaty, jež by představovala právě takové  nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, kterému mělo zveřejnění  smlouvy (veřejná kontrola) bránit. Za nehospodárné nakládání s veřejnými  prostředky přitom lze zpravidla považovat i situaci, kdy se smluvní strana,  která hospodaří s veřejnými prostředky ve zrušené smlouvě zaváže k zaplacení  ceny za dohodnuté plnění převyšující cenu obvyklou v daném místě a čase. V  takovém případě tedy nevznikne podle § 2999 odst. 1 věty druhé o. z.  ochuzenému právo na peněžitou náhradu v rozsahu převyšujícím cenu  odpovídající hospodárnému nakládání s veřejnými prostředky, tj. zpravidla v  rozsahu převyšujícím obvyklou cenu sjednaného plnění, jež tvoří předmět  bezdůvodného obohacení, neboť by se to příčilo účelu § 7 odst. 1 zákona o  registru smluv zakládajícího zrušení smlouvy. Naopak v situaci, kdy ujednaná  cena za dohodnuté plnění ve zrušené smlouvě nebude představovat nehospodárné  nakládání s veřejnými prostředky (tj. zpravidla v situaci, kdy bude za  dohodnuté plnění ujednána obvyklá cena či nižší), nebude se určení finanční  náhrady ve výši ujednané úplaty výše uvedenému účelu normy příčit.

Lze tedy uzavřít, že  v případě, kdy úplata za řádně poskytnuté plnění ujednaná ve smlouvě zrušené  podle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv představuje nehospodárné nakládání  s veřejnými prostředky, nevznikne podle § 2999 odst. 1 věty druhé o. z. právo  na peněžitou náhradu za bezdůvodné obohacení v rozsahu, v němž ujednaná  úplata převyšuje cenu dohodnutého plnění odpovídající hospodárnému nakládání  s veřejnými prostředky, tj. zpravidla obvyklou cenu dohodnutého plnění.

V nyní projednávané  věci odvolací soud rozhodoval o vypořádání bezdůvodného obohacení za plnění  poskytnuté žalobkyní žalované na základě celkem 9 smluv (zakázky 1 až 3 a 5  až 10), u nichž nebyla splněna zákonná povinnost uveřejnění v registru smluv  a které tak byly podle § 7 odst. 1 zákona o registru smluv zrušeny od počátku  (s účinky ex tunc). Jelikož nebylo dobře možné vrácení poskytnutého plnění  (plnění spočívala především ve výkonech), odvolací soud přiznal žalobkyni  peněžitou náhradu ve smyslu § 2999 odst. 2 věty před středníkem o. z ve výši  úplaty ujednané ve zrušených smlouvách za tato plnění (jež neměla žádné vady)  a neměl za potřebné zabývat se tím, jaká byla obvyklá cena plnění, tedy  zkoumat, zda cena díla byla odpovídající a adekvátní ceně za srovnatelná  plnění.

ohledem na výše  uvedené právní závěry Nejvyššího soudu však takové právní posouzení  odvolacího soudu není úplné (a je tudíž nesprávné), nezabýval-li se odvolací  soud tím, zda ujednaná výše úplaty za tato plnění nepředstavovala  nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, tj. neposuzoval-li, zda nejsou  dány důvody, pro které by se přiznaní finanční náhrady ve výši ujednané  úplaty příčilo účelu pravidla (§ 7 odst. 1 zákona o registru smluv), které  založilo zrušení smlouvy od počátku. V případě zjištění nehospodárnosti při  nakládání s veřejnými prostředky vzhledem k výši ujednané úplaty by totiž  bylo namístě podle § 2999 odst. 1 věty druhé o. z. nepřiznat peněžitou  náhradu ve výši ujednané úplaty v takovém rozsahu, který by převyšoval cenu  odpovídající hospodárnému nakládání s veřejnými prostředky. Odvolací soud se  tedy nesprávně odmítl zabývat tím, jaká byla obvyklá cena za ujednaná plnění,  aby mohl posoudit, zda nešlo o nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

Č.
3.
Údaje

23 Cdo 2428/2025

30. 6. 2026

Kupní cena

Sleva z kupní  ceny

Právní věta

Nejvyšší soud  opakovaně judikuje, že závěr o přiměřenosti slevy z kupní ceny vyžaduje  komplexní úvahu soudu zohledňující individuální okolnosti případu. Vždy je  však třeba vycházet z účelu práv z vadného plnění, z něhož vyplývá požadavek  na nápravu poruchy ekvivalence vzájemných plnění. Při určení částky  odpovídající přiměřené slevě z kupní ceny musí být vždy přihlíženo ke  konkrétním okolnostem daného případu.

Výše slevy z ceny  bude záviset především na povaze a rozsahu vad vzhledem k ceně, na snížení  funkčních vlastností věci a příp. její estetické hodnoty. Při jejím určení je  nutné přihlížet k tomu, jak se vytčená vada projevuje při užívání věci, jak  vady omezují či komplikují užívání věci, popř. snižují životnost věci, k  dalšímu možnému způsobu a rozsahu užívání věci, k ceně nutných oprav věci  (přičemž slevu obvykle nelze ztotožnit pouze s náklady spojenými s  odstraněním vad či s hodnotou všech nákladů, které se sám kupující rozhodl  vynaložit na odstranění vady) a jiným obdobným hlediskům, přičemž  prostřednictvím slevy by měla být vytvořena situace blížící se stavu, kdy by  bylo plněno bez vad.

Při posouzení, jaká  výše slevy z ceny je přiměřená, tj. jaká výše slevy je způsobilá vytvořit  situaci blížící se stavu, kdy by bylo plněno bez vad, je však nezbytné mít na  zřeteli, že sleva z ceny je jedním z práv z vadného plnění. Proto je při  jejím určení nutné vycházet ze smyslu a účelu práv z vadného plnění. Hlavním  účelem úpravy práv z vadného plnění je přitom poskytnutí ochrany věřiteli  (kupujícímu), který neobdržel smluvně dohodnuté plnění (resp. plnění o  smluvně dojednaných parametrech).

Účel této úpravy tak  tkví především v nápravě poruchy ekvivalence vzájemných plnění, resp. cílí na  vyrovnání ekvivalence plnění. Jinak řečeno smyslem úpravy práv z vadného  plnění (tj. i smyslem poskytnutí přiměřené slevy z ceny) je opětovně docílit  rovnovážného stavu mezi plněním smluvních stran (zaplacenou kupní cenou a  obdrženou věcí), který byl narušen vadným plněním jedné z nich  (prodávajícím), tj. tím, že oproti smluvně předpokládanému stavu ekvivalence  plnění (kupující za určitou dohodnutou kupní cenu měl obdržet bezvadné plnění  této dohodnuté ceně odpovídající) ve skutečnosti kupující obdržel plnění  vadné, a tedy již proto neodpovídající sjednané ceně. Smyslem úpravy práv z  vadného plnění není reparace vzniklých škod.

Přiměřená sleva z  kupní ceny proto musí odpovídat takové výši, která v konkrétních poměrech  dané věci bude odpovídající míře narušení ekvivalence plnění a bude způsobilá  toto narušení narovnat (prostřednictvím snížení ceny). Určení slevy z kupní  ceny pouze prostým určením rozdílu hodnoty věci bez vady a hodnoty dodané  věci vadné či určením částky odpovídající výši nákladů na opravu vadné věci  bez dalšího (bez zohlednění dalších konkrétních okolností věci) takovým  požadavkům nedostojí. Přiměřenou výši slevy z kupní ceny nelze relevantně  určit bez přihlédnutí k tomu, jakým způsobem vada věci snižuje její  použitelnost a možnost užívání, příp. její životnost oproti stavu  předpokládanému při uzavření smlouvy (tj. oproti stavu bezvadného plnění, pro  který byla sjednána konkrétní kupní cena), zda šlo o prodej věci za obvyklou  cenu či za cenu sníženou nebo naopak zvýšenou oproti ceně obvyklé, příp. zda  věc po případné opravě bude svým stavem odpovídající stavu předpokládanému  při uzavření kupní smlouvy, pro který byla sjednána konkrétní kupní cena  apod.

Například v případě  prodeje věci za cenu nižší či vyšší, než je cena obvyklá, totiž bude při  existenci vady věci výše přiměřené slevy způsobilé narovnat ekvivalenci  plnění jiná (bude poměrně snížená či zvýšená) než v případě prodeje téže věci  se stejnou vadou za cenu odpovídající obvyklé kupní ceně, neboť v obou z  těchto případů bude slevou z kupní ceny dorovnávána ztráta jiné sjednané  hodnoty plnění. Stejně tak obecně nelze stanovit jako přiměřenou výši slevy z  kupní ceny (s přihlédnutím i k hodnotě opravy věci) stejnou částku v případě  opravy vadné věci zcela nové, u níž byla očekávána při koupi dlouhá  životnost, které může být případnou opravou dosaženo, a v případě věci  starší, v době koupě již blíže k hranici své životnosti, u níž případnou  opravou oproti stavu očekávanému při koupi dojde k významnému prodloužení  životnosti. V druhém z případů by totiž poskytnutím slevy odpovídající  nákladům na opravu nedošlo pouze k vyrovnání ekvivalence plnění, ale  kupujícímu by se dostalo plnění již nad rámec předpokládaný smlouvou.

Nejvyšší soud v  návaznosti na předchozí judikaturu uzavřel, že výše uvedeným judikatorním  požadavkům na stanovení přiměřené slevy z kupní ceny zpravidla může odpovídat  tzv. relativní proporční metoda, při níž se výše slevy určuje podle poměru  obvyklých cen vadného a bezvadného plnění. Snížení ceny zde totiž nastává  právě podle toho, jak by (hypoteticky) určila vůle stran. Při využití této  metody je nejprve nutné zjistit obvyklou cenu vadné věci i bezvadné věci.  Podíl obvyklé ceny vadné věci a obvyklé ceny bezvadné věci se vynásobí  skutečně ujednanou cenou věci. Výše slevy se v takovém případě tedy zjistí  odečtením takto zjištěné částky od skutečně ujednané ceny. Matematicky  vyjádřeno:


 

Tamtéž Nejvyšší soud  uvedl, že přitom není vyloučeno, že za specifických okolností může být pro  nápravu narušené ekvivalence plnění vhodnější jiná metoda určení výše slevy z  ceny, kterou však soud také musí náležitě odůvodnit. Soud proto musí vždy  řádně odůvodnit, proč zvolený způsob určení slevy z kupní ceny v konkrétních  poměrech daného případu nejlépe vyrovnává poruchu ekvivalence plnění.

Při promítnutí výše  uvedeného do poměrů nyní projednávané věci je třeba uzavřít, že právní  posouzení odvolacího soudu je nesprávné a založené na nedostatečně zjištěném  skutkovém stavu. Odvolací soud totiž ztotožnil výši přiměřené slevy z kupní  ceny toliko s výší nákladů, které bude muset žalobkyně vynaložit na opravu  věci, aniž by se zabýval posouzením dalších relevantních okolností. Z tohoto  důvodu pak odvolací soud pro nadbytečnost zamítl dovolatelčiny návrhy, aby  soud ustanovil znalce, který by určil hodnotu nemovité věci bez vad a hodnotu  nemovité věci s vadami. Při správné úvaze soudu ohledně určování výše slevy z  kupní ceny je však takové zjištění na místě, ať už z důvodu nutnosti  zohlednit všechny rozhodující okolnosti pro určení výše slevy pomocí  relativní proporční metody; případně pokud by soud zvolil odlišnou metodu,  pak by takové zjištění představovalo jednu z relevantních okolností, které má  soud brát v úvahu při posouzení, jaká výše slevy je schopna vyrovnat vadným  plněním narušenou ekvivalenci plnění mezi stranami.

Ze shora citovaných  závěrů judikatury vyplývá, že při určení výše přiměřené slevy z kupní ceny  soud musí svůj závěr založit na komplexní úvaze, kterou nelze redukovat ani  na pouhé určení celkových nákladů nutných k opravě věci, ani automaticky jen  na rozdíl mezi hodnotou bezvadné věci a věci vadné. Bude na odvolacím soudu,  aby se v následujícím řízení dostatečně zabýval posouzením relevantních  okolností (a opatřil si k tomu dostatečná skutková zjištění), které je dle  shora citované judikatury třeba brát v úvahu při úvaze o výši přiměřené slevy  z kupní ceny, a aby své závěry náležitě odůvodnil a v tomto smyslu vysvětlil,  na základě jaké metody a jakých rozhodujících okolností výši slevy z kupní  ceny určil, přičemž dle shora citované judikatury je zásadně možné využít  relativní proporční metodu (příp. vysvětlit, proč její užití v projednávané  věci nebylo na místě a proč odvolací soud zvolil metodu jinou).

Zbývající  dovolatelčinou námitkou [výše shrnutou bod bodem b)] se dovolací soud s  ohledem na výše uvedené samostatně nezabýval, neboť jejím prostřednictvím  dovolatelka namítala, že soudy dostatečným způsobem nezjistily všechny  okolnosti rozhodující pro určení výše přiměřené slevy. V souladu s výše  uvedeným tak bude na místě, aby odvolací soud znovu posoudil otázku výše  přiměřené slevy vzhledem ke konkrétním okolnostem projednávané věci a za tím  účelem případně provedl dokazování v nezbytném rozsahu.

Č.
4.
Údaje

33 Cdo 2845/2025

24. 6. 2026

Pojištění

Životní investiční pojištění

 

 

Právní věta

Dovolání v  posuzované věci je přípustné, jelikož se odvolací soud odchýlil od ustálené  rozhodovací praxe dovolacího soudu, v nichž Nejvyšší soud přijal a odůvodnil  závěr, že pouhé (formální) prohlášení pojistníka – spotřebitele o tom, že byl  seznámen s pojistnými podmínkami, nelze považovat za řádné a prokazatelné  seznámení s takovými pojistnými podmínkami. Přípustnost dovolání zakládá  rovněž to, že skutkové závěry soudů (odvolací soud zcela převzal skutkové  závěry soudu prvního stupně, resp. odkázal na ně) nejsou podloženy  provedenými důkazy (lze tak konstatovat extrémní rozpor mezi vyslovenými  skutkovými závěry a provedenými důkazy).

Podle § 2774 odst. 2  o. z., ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy, odkazuje-li smlouva na  pojistné podmínky, seznámí s nimi pojistitel pojistníka ještě před uzavřením  smlouvy; to neplatí, uzavírá-li se smlouva formou obchodu na dálku.

Předpokladem řádné  inkorporace obchodních podmínek do smlouvy je jednak odkaz na tyto podmínky  ve Smlouvě a zároveň řádné seznámení s jejich obsahem před uzavřením smlouvy.  Závěr, že žalobkyně „byla prokazatelně seznámena s pojistnými podmínkami“  učinil soud prvního stupně a potažmo i odvolací soud pouze na základě toho,  že podepsala Smlouvu a Dodatek, tedy dokumenty obsahující předtištěné  prohlášení o seznámení se se „Specifikací podmínek pojištění Rytmus  IG5/IG5J“), aniž bylo prokázáno, že byla s pojistnými podmínkami fakticky  seznámena.

Svědkyně J. D.  přitom vypověděla, že si nepamatuje, že by Specifikace byla vůbec žalobkyni  předána. Další důkazy k prokázání, že žalobkyně byla seznámena s pojistnými  podmínkami, navrženy ani provedeny nebyly.

Tím odvolací soud  nejen dospěl ke skutkovým závěrům, které nesou znaky soudní libovůle, neboť  nejsou podloženy provedenými důkazy (jsou s nimi v rozporu), ale také se  odchýlil od rozsudku Nejvyššího soudu, jelikož pouhé prohlášení žalobkyně  (pojistníka – spotřebitele) o tom, že byla seznámena s pojistnými podmínkami,  nelze považovat za řádné a prokazatelné seznámení s takovými pojistnými  podmínkami.

Podle § 1815 o. z.  se k zneužívajícímu ujednání nepřihlíží, ledaže se jej spotřebitel dovolá.

Bude-li provedenými  důkazy prokázáno, že žalobkyně byla se Specifikací jakožto částí obchodních  podmínek prokazatelně seznámena, je na místě zkoumat, zda ujednání Smlouvy,  na základě kterých žalovaná strhávala z kapitálové hodnoty pojištění  počáteční náklady a další různé poplatky (konkrétně čl. 33 odst. 1 VPP, čl.  11 odst. 1, 2, 3 ZPP), nejsou zneužívajícími ujednáními ve smyslu ustanovení  § 1814 odst. 1 písm. f) o. z. a čl. 3 odst. 1 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne  5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. K  zneužívajícím ujednáním se totiž podle § 1815 o. z. nepřihlíží.

Podle § 553 odst. 1  o. z. o právní jednání nejde, nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost  zjistit jeho obsah ani výkladem.

Projev vůle je  srozumitelný a určitý tehdy, je-li možno zjistit, jaké právní následky má  projevená vůle způsobit, tedy jaká práva a povinnosti a jakým způsobem má  právní jednání založit, změnit nebo zrušit. Určitost se týká obsahové stránky  projevu vůle. Projev vůle není určitý, pokud použité výrazy nejsou po  obsahové stránce dodatečně konkrétní a jasné, takže nelze určit, jaké právní  následky má projevená vůle vyvolat.

Následkem  nesrozumitelnosti či neurčitosti je nicotnost právního jednání.  Nesrozumitelnost i neurčitost se může týkat celého právního jednání nebo jen  některé části. Je-li část právního jednání pro nesrozumitelnost či neurčitost  nicotná, je třeba posoudit, zda zbývající část obstojí jako samostatné právní  jednání, anebo zda právní jednání vůbec nevznikne (srov. komentář k § 576).  Pokud zbývající část právního jednání obstojí, může být část stižená  nicotností nahrazena úpravou vyplývající ze zákona, ze zvyklostí či zavedené  praxe stran, ale i tzv. doplňujícím výkladem, jehož smyslem je určit  chybějící obsah právního jednání podle tzv. hypotetické vůle smluvních stran.  

Pokud by soudy  dospěly k závěru, že k části pojistných podmínek (Specifikaci) se  nepřihlédne, bude namístě se za účelem posouzení (ne)platnosti smlouvy  zabývat otázkou, zda právní jednání smluvních stran je dostatečně určité.

Č.
Údaje
Právní věta
Č.
Údaje
Právní věta
Č.
Údaje
Právní věta
Č.
Údaje
Právní věta