Pátky s judikaturou 26/6/26

Podívejte se na videozáznam.

Zobrazit videozáznam
Č.
1.
Údaje

29 NSCR 31/2025

28. 5. 2026

Výsledky přezkumu pohledávky

Právní věta

Závazností výsledků  přezkoumání pohledávky přihlášeného věřitele se Nejvyšší soud zabýval ve své  rozhodovací praxi opakovaně.

Nejvyšší soud  ozřejmil, že součástí právního posouzení věci soudem ve sporu o pravost, výši  nebo pořadí do insolvenčního řízení přihlášené a osobou nadanou popěrným  právem popřené pohledávky, vždy musí být závěr o splnění předpokladů, za  nichž se soud může důvodností nároku uplatněného tzv. incidenční žalobou  vůbec zabývat.

Zjistí-li soud,  který rozhoduje o pravosti, výši nebo pořadí nevykonatelné pohledávky, že  přihláška pohledávky měla v části, o které má v incidenčním sporu rozhodnout,  vady bránící přezkumu přihlášené pohledávky, musí žalobu pro předčasnost  zamítnout. Na základě takového rozsudku je třeba v insolvenčním řízení  přistoupit zákonem stanoveným způsobem k odstraňování vad přihlášky a poté k  novému přezkumu přihlášené pohledávky.

Stav popsaný v  předchozím odstavci však předpokládá (a to i pro účely úvahy, zda ony závěry  se prosadí nejen u „vad přihlášky“, nýbrž i pro zkoumání, zda jinak řádně  přihlášená pohledávka je „opožděná“) neukončený proces přezkoumání přihlášky  vyvolaný popěrným úkonem k tomu oprávněné osoby, jímž se iniciuje incidenční  spor (srov. § 201 odst. 1 písm. d/ insolvenčního zákona). O takovou situaci v  dané věci nešlo (pohledávku zajištěného věřitele nikdo nepopřel s účinky  zabraňujícími jejímu zjištění).

Nejvyšší soud též  vysvětlil (ve vazbě na institut zrušení konkursu), že byly-li zjištěny  pohledávky přihlášených věřitelů, je pro účely rozhodnutí o návrhu dlužníka  na zrušení konkursu podle § 308 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona  nevýznamná argumentace dlužníka zpochybňující existenci, případně výši  zjištěných pohledávek.

Nejvyšší soud  přitakal názoru tamního dovolatele, že insolvenční správce a insolvenční soud  jsou vázáni výsledkem přezkumu pohledávek.

Nejvyšší soud  uzavřel (vycházeje z tam označené judikatury), že v těch případech, kdy  pohledávka byla zjištěna podle § 201 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona,  jelikož ji při přezkumném jednání nepopřel insolvenční správce ani žádný z  přihlášených věřitelů, nelze ohledně skutečností, rozhodnutí nebo důkazů,  které osoba nadaná popěrným právem nemohla bez své viny použít při  přezkoumání zajištěné pohledávky, uplatnit na insolvenční řízení (nebo jen na  některou z jeho fází) institut obnovy řízení (srov. § 96 odst. 1  insolvenčního zákona).

Možnost reagovat po  zjištění zajištěné pohledávky na nové skutečnosti, s nimiž je spojen zánik  přihlášené pohledávky (např. započtením nebo úhradou ručitelem, případně  spoludlužníkem insolvenčního dlužníka), nebo s nimiž je spojena ztráta věcné  legitimace přihlášeného věřitele k dalšímu uplatňování (vymáhání) přihlášené  pohledávky (např. nastala-li skutečnost, na základě níž se věřitelem této  pohledávky stala jiná osoba, která se ale nestala namísto původního věřitele  účastníkem insolvenčního řízení), upravuje ustanovení § 186 insolvenčního  zákona (srov. odstavec 30 a 31 odůvodnění tamtéž).

Nejvyšší soud též  uzavřel (srov. odstavec 32 až 37 odůvodnění tamtéž), že i tam, kde pohledávka  věřitele byla v insolvenčním řízení zjištěna podle § 201 odst. 1 písm. a/  insolvenčního zákona (jelikož ji při přezkumném jednání nepopřel insolvenční  správce ani žádný z přihlášených věřitelů), jakož i tam, kde (zajištěnému)  věřiteli insolvenční soud následně (již) odsouhlasil plnění na takto  zjištěnou pohledávku pravomocným usnesením vydaným podle § 298 insolvenčního  zákona, nelze vyloučit, že věřiteli bude výjimečně odepřeno plnění na jeho  pohledávku, jestliže v insolvenčním řízení po zjištění pohledávky a po  odsouhlasení plnění na takto zjištěnou pohledávku pravomocným usnesením  vydaným podle § 298 insolvenčního zákona nově nastaly nebo nově vyšly najevo  takové skutečnosti, pro které by plnění na pohledávku mohlo založit kolizi se  základními zásadami insolvenčního řízení (§ 5 insolvenčního zákona), potažmo  s dalšími procesními zásadami (srov. i § 2 o. s. ř.), a došlo by jím k  popření základních principů právního státu a ke zcela zjevné nespravedlnosti.

Poměřováno závěry  shrnutými v předchozím odstavci pak ze skutkových poměrů, z nichž vyšly oba  soudy, neplyne, že by plnění na zjištěnou pohledávku zajištěného věřitele  mohlo založit kolizi se základními zásadami insolvenčního řízení (§ 5  insolvenčního zákona), potažmo s dalšími procesními zásadami (srov. i § 2 o.  s. ř.), a že by takovým plněním došlo k popření základních principů právního  státu a ke zcela zjevné nespravedlnosti.

Porušením zásady  formulované v § 5 písm. a/ insolvenčního zákona není sama o osobě skutečnost,  že přihlášenou pohledávku zajištěného věřitele nepopřela žádná z osob  nadaných popěrným právem, ač k tomu měla nebo mohla mít důvod, stejně jako  jím není sama o sobě skutečnost, že přihlášená pohledávka zajištěného  věřitele byla zjištěna podle § 201 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona  (jelikož ji účinně nepopřela žádná osob k tomu oprávněných), ačkoli přihláška  pohledávky měla vady nebo byla neúplná (a správně mělo být postupováno podle  § 188 odst. 2 insolvenčního zákona), nebo šlo o přihlášku podanou opožděně  (po uplynutí propadné lhůty určené k přihlášení pohledávky).

Oproti mínění  dovolatele je rovněž zřejmé, že v situaci, kdy přihláška pohledávky  zajištěného věřitele byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku 20. listopadu  2023 (P10-1) a přezkumné jednání (při němž pohledávku popřel co do pravosti  dlužník, o jehož popření za trvání konkursu platí § 192 odst. 3 insolvenčního  zákona) se konalo 13. prosince 2023, není doba přihlášení pohledávky (od  které se odvíjí závěr o její opožděnosti) skutečností, která po zjištění  pohledávky (po 13. prosinci 2023) nově nastala nebo nově vyšla najevo.

Zbývá určit, zda bez  zřetele k výše uvedenému i tak platí, že účinek vyvolaný opožděným  přihlášením pohledávky [to, že k opožděně podané přihlášce pohledávky  insolvenční soud nepřihlíží (ve smyslu § 173 odst. 1 věty druhé insolvenčního  zákona) a takto uplatněná pohledávka se v insolvenčním řízení neuspokojuje]  insolvenční soud zohlední kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení (i po  zjištění pohledávky na základě výsledku přezkumného jednání, ba dokonce po  zjištění pohledávky v návaznosti na výsledek incidenčního sporu vedeného o  její pravost, výši nebo pořadí).

Nejvyšší soud  připomenul (vycházeje z tam označené ustálené judikatury), že pro insolvenční  řízení je charakteristické, že se člení na několik relativně samostatných  fází. První, přípravná, fáze začíná podáním insolvenčního návrhu a končí  rozhodnutím o úpadku.

Druhá fáze začíná  rozhodnutím o úpadku a končí rozhodnutím o způsobu řešení úpadku. Tato fáze  nemusí probíhat samostatně, ale může (za podmínek § 148 insolvenčního zákona)  částečně splývat s první fází. Třetí fází začínající rozhodnutím o způsobu  řešení úpadku se provádí přijatý způsob řešení úpadku. Ve čtvrté fázi dochází  k vlastnímu rozvržení výtěžku zpeněžení majetkové podstaty mezi věřitele a  ukončení insolvenčního řízení (srov. odstavec 43 odůvodnění tamtéž).

Proces přezkoumání  pohledávek se od procesu přihlašování pohledávek [jenž je možný již v průběhu  první fáze insolvenčního řízení, od zahájení insolvenčního řízení (§ 110  odst. 1 insolvenčního zákona)] liší dobou a procesním rámcem, ve kterém jej  lze uskutečnit. Obecně platí, že přezkumné jednání v insolvenčním řízení  vedeném podle insolvenčního zákona je zvláštním druhem soudního jednání,  jehož cílem a smyslem je sestavit seznam přihlášených pohledávek, které se  považují za zjištěné. V souladu s ustanovením § 189 insolvenčního zákona se  provádí podle seznamu přihlášených pohledávek, který obsahuje stanovisko  insolvenčního správce ke každé pohledávce (srov. R 96/2023, odstavec 51  odůvodnění) a do kterého se nezařazují (ani) pohledávky, ke kterým se  nepřihlíží (mezi něž patří i pohledávky přihlášené opožděně); srov. § 189  odst. 1 větu druhou insolvenčního zákona.

Pouze při přezkumném  jednání nařízeném insolvenčním soudem pak při řešení úpadku konkursem (o něž  šlo v dané věci, ve které insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku spojil i  usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka) lze účinně přezkoumat  přihlášené pohledávky insolvenčních věřitelů; srov. § 190 odst. 1  insolvenčního zákona. Přezkumné jednání je spojeno s rozhodnutím o úpadku,  neboť je soud nařídí v rozhodnutí, jímž zjišťuje úpadek dlužníka (srov. § 136  odst. 2 a § 190 odst. 2 větu první insolvenčního zákona). Je tedy procesním  institutem použitelným po rozhodnutí o úpadku dlužníka (pro druhou fázi  insolvenčního řízení).

Jestliže se tedy  uzavře (zjištěním pohledávky ve smyslu § 201 insolvenčního zákona) proces  přezkoumání přihlášené pohledávky, nelze znovu otevřít proces zkoumání vad,  úplnosti a včasnosti přihlášky pohledávky, jenž má předcházet jejímu zařazení  do seznamu přihlášených pohledávek a odtud plynoucímu přezkumu tam zařazených  pohledávek při přezkumném jednání.

Odpověď na dovolatelem položené otázky tedy  zní takto:

Poté, co věřitelem  přihlášená pohledávka byla zjištěna podle § 201 odst. 1 písm. a/  insolvenčního zákona (jelikož ji účinně nepopřela žádná z osob k tomu  oprávněných), insolvenční soud již nemůže přihlášku této pohledávky odmítnout  jako podanou opožděně.

Odepřít věřiteli plnění na zjištěnou pohledávku poté, co nově nastaly  nebo nově vyšly najevo skutečnosti, z nichž plyne, že šlo o pohledávku  přihlášenou opožděně, lze jen za předpokladu, že tyto nové skutečnosti jsou  současně skutečnostmi, pro které by plnění na pohledávku mohlo založit kolizi  se základními zásadami insolvenčního řízení (§ 5 insolvenčního zákona),  potažmo s dalšími procesními zásadami (srov. i § 2 o. s. ř.), a došlo by jím  k popření základních principů právního státu a ke zcela zjevné nespravedlnosti.

Č.
2.
Údaje

20 Cdo 3095/2025

26. 5. 2026

Notářský zápis

Uznání budoucího dluhu

Právní věta

Podle § 71a odst. 2  notářského řádu notářský zápis o právním jednání, kterým je uznání peněžitého  dluhu, může obsahovat svolení zavázaného účastníka, aby podle tohoto zápisu  byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce) a aby byl takový  notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas  nesplní. Obsahem právního jednání, o kterém je takový notářský zápis, musí  být vedle výše dluhu, označení právního důvodu dluhu a osoby věřitele také  lhůta pro zaplacení dluhu a povinnost účastníka zaplatit dluh ve lhůtě.

Podle § 2053 o. z.  uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné  formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.

Podle § 513 o. z.  příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s  jejím uplatněním.

Podle § 548 odst. 1  o. z. vznik, změnu nebo zánik práv lze vázat na splnění podmínky. Je-li zánik  práva nebo povinnosti vázán na nemožnou podmínku, nepřihlíží se k ní.

Z rozhodovací praxe  dovolacího soudu nemohou vznikat pochybnosti v tom směru, že notářský zápis  je exekučním titulem podle § 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 120/2001 Sb. o  soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších  zákonů [viz rovněž § 274 písm. e) o. s. ř.], jestliže splňuje formální  náležitosti stanovené pro sepisování notářských zápisů o právních jednáních v  § 71a až 71c notářského řádu, v nichž jsou přesně individualizovány oprávněná  a povinná osoba a vyznačen právní důvod plnění, předmět plnění (přesný obsah  a rozsah plnění) a doba plnění (přesně a určitě určena doba, do které se  povinná osoba zavazuje předmět plnění poskytnout oprávněné osobě), a jestliže  osoba povinná v něm svolila k vykonatelnosti.

Právním důvodem  plnění se rozumí rozhodné skutečnosti, na nichž se plnění zakládá; tyto  skutečnosti nemusí být v dohodě vylíčeny do všech podrobností, ale postačuje  takové vyznačení právního důvodu plnění, z něhož je zřejmé, na čem se plnění  zakládá (tj. proč má povinná osoba poskytnout oprávněné osobě stanovené  plnění). Svolením k vykonatelnosti se pak rozumí takové prohlášení (projev  vůle) povinné osoby, z něhož vyplývá, že povinná osoba souhlasí s tím, aby  notářský zápis byl (v případě, že v určené době neposkytne osobě oprávněné  řádně a včas stanovený předmět plnění) bez dalšího titulem pro výkon  rozhodnutí.

Jde-li o povahu  notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, Nejvyšší soud ve své  rozhodovací praxi opakovaně vysvětlil, že právní jednání obsažené v notářském  zápisu se svolením k vykonatelnosti již existujícího závazku nemá  hmotněprávní povahu. Představuje toliko jednu z náležitostí, kterou musí  notářský zápis se svolením k vykonatelnosti obsahovat, aby byl z materiálního  hlediska vykonatelný. Byť notářský zápis se svolením k vykonatelnosti slouží  (má sloužit) jako titul pro nařízení exekuce, není rozhodnutím (nemá účinky,  které zákon s rozhodnutím spojuje) a není sám o sobě samostatným zavazovacím  důvodem.

Uznání dluhu je  samostatným utvrzovacím institutem; utvrzovací funkci plní tím, že zakládá  právní domněnku existence dluhu v době uznání. Prohlášení o uznání dluhu  podle ustanovení § 2053 o. z. představuje jednostranné právní jednání  dlužníka adresované věřiteli; to však nebrání tomu, aby prohlášení o uznání  dluhu bylo učiněno ve smlouvě uzavřené mezi dlužníkem a věřitelem.

Uznání dluhu podle §  558 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, účinný do 31. prosince 2013, je  jednostranný právní úkon dlužníka adresovaný věřiteli, který lze učinit až  poté, co dluh vznikl. Dovolací soud rovněž dovodil, že je vyloučeno, aby před  předáním peněz žalovaný dluh z půjčky uznával.

Uznávaný dluh musí  být jednoznačně nezaměnitelně identifikován (co do důvodu i výše). Dlužník  samostatně neuznává dobu pro splnění dluhu, proto lhůta pro zaplacení dluhu  (doba plnění) a povinnost zaplatit dluh ve lhůtě nemusí odpovídat době plnění  uvedené v právním důvodu dluhu. Lhůta pro zaplacení dluhu, která je povinnou  náležitostí notářského zápisu, však musí být uvedena právě z důvodu jeho  vykonatelnosti.

Současně lze mít za  nerozhodné, zda notářským zápisem uznaný dluh bude dluhem na jistině zcela  samostatným (smluvní pokutou) či jeho příslušenstvím (zde úroky z prodlení),  bylo-li již ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu dostatečně  vysvětleno, že byť jsou úroky z prodlení příslušenstvím pohledávky, neznamená  to, že jsou neoddělitelně spjaty s pohledávkou. Jsou samostatným  hmotněprávním nárokem, samostatně uplatnitelným a disponovatelným, ve vztahu  k pohledávce jsou nárokem akcesorickým.

Není proto správný  názor, podle něhož má-li se právní úkon týkat úroků, musí se týkat  pohledávky, jejímž jsou příslušenstvím. Úroky lze samostatně uznat a  započíst, aniž by zároveň musela být uznána a započtena jistina, a mohou být  i smluvně převedeny na jiného.

V posuzované věci je  skutkově nepochybné (nebylo ani rozporováno) a pro řešení právních otázek  bylo naprosto podstatné, že povinný jednostranně formou notářského zápisu  uznal dluh z titulu úvěrové smlouvy k okamžiku, kdy byl uvedený dluh dosud  nesplatný, tj. kdy povinný nemohl být v prodlení (se všemi sankčními nebo  reparačními hmotněprávními důsledky), a současně uznal na uvedený nesplatný  dluh pro případ budoucího prodlení s jeho plněním zákonný úrok z prodlení a  smluvní pokutu, vždy se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu.

Z toho je zřejmé, že  ke dni sepisu uznávacího prohlášení - zde v podobě notářského zápisu, který  jinak splňoval zákonné formální požadavky - dovolatelčina práva na zaplacení  úroku z prodlení a smluvní pokuty vázané na porušení povinnosti dlužníka  plnit jistinu nevznikla (u nesplatné jistiny vzniknout nemohla), a tudíž  uvedená práva neexistovala.

Na základě shora  vylíčené rozhodovací praxe dovolacího soudu lze tudíž v souhrnu uzavřít, že  rovněž formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti nelze uznat  závazek, který k okamžiku pořízení notářského zápisu neexistoval, na čemž nic  nemění skutečnost, že by šlo o uznání (sankčního) příslušenství v době uznání  nesplatné jistiny či závazku ve vztahu k plnění jistiny akcesorického (zde  smluvní pokuty).

Dospěl-li proto  odvolací soud (ve shodě se soudem prvního stupně) k závěru, že požadovaný  úrok z prodlení a smluvní pokutu nelze podle notářského zápisu vykonat, je  řešení této rozhodné otázky správné, zcela korespondující s ustálenou  judikaturou dovolacího soudu.

Dovolatelkou zvolený předpoklad přípustnosti (založený na otázce  dovolacím soudem neřešené) tak nemůže obstát. Jestliže k některým dílčím  námitkám oprávněná (přesto) označila rozhodnutí Nejvyššího soudu (viz shora),  jsou tyto odkazy pro nyní řešenou věc nepřípadné, resp. nepřiléhavé (v nyní  posuzované věci nebyla řešena otázka notářským zápisem uznaných budoucích a  zatím nesplatných závazků, ale závazků ke dni uznání neexistujících).

Č.
3.
Údaje

27 Cdo 347/2025

28. 5. 2026

Likvidace

Neznámý majetek

Právní věta

Podle § 209 odst. 1  o. z. zjistí-li se neznámý majetek právnické osoby po jejím výmazu z  veřejného rejstříku nebo objeví-li se jiný zájem hodný právní ochrany, soud  na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, zruší výmaz právnické osoby,  rozhodne o její likvidaci a jmenuje likvidátora. Kdo vede veřejný rejstřík,  do něho podle tohoto rozhodnutí zapíše obnovení právnické osoby, skutečnost,  že je v likvidaci a údaje o likvidátorovi. Od obnovení se na právnickou osobu  hledí, jako by nikdy nezanikla.

Podle důvodové  zprávy k vládnímu návrhu občanského zákoníku (sněmovní tisk číslo 362,  Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 6. volební období, 2010–2013,  s. 632–633) § 208 a § 209 o. z. (ve vládním návrhu označené jako § 210 a §  211) „sice koncepčně odpovídají stávajícímu § 75b obch. zák., ale lépe a  sociálně užitečněji odlišují oproti této úpravě skutkové podstaty v prvém a  druhém odstavci. Je-li totiž neznámý (nelikvidovaný) majetek právnické osoby  zjištěn ještě před jejím výmazem z veřejného rejstříku, nemá opodstatnění,  aby o obnovení likvidace rozhodoval soud: o to se právnická osoba v likvidaci  musí postarat sama. Nezbytnost obnovy právnické osoby a její likvidace po  jejím výmazu řeší nyní § 211 [dnes § 209 o. z.]. Není však omezena jen na dodatečné  zjištění nelikvidovaného majetku, ale – a to ve shodě s pojetím švýcarské  právní praxe – se zamýšlí možnost obnovy právnické osoby otevřít i pro případ  nějakého jiného zájmu hodného právní ochrany. Jaký zájem to má být, se  nezamýšlí blíže vymezovat, to závisí na jednotlivostech konkrétního případu a  na stanovisku soudní praxe.“

Z řečeného je  zjevné, že úmyslem zákonodárce bylo – jde-li o pojem „neznámý majetek“ –  převzít pravidlo § 75b obch. zák.

1) O neznámý majetek  šlo tehdy, nebyl-li (mylně) považován likvidovanou společností za předmět  jejího vlastnictví k okamžiku skončení likvidace (§ 75b odst. 1 obch. zák.),  nebo k okamžiku výmazu z obchodního rejstříku (75b odst. 2 obch. zák.).

2) Majetek, o který  společnost vymazaná z obchodního rejstříku v době výmazu vedla spor, přitom  není „neznámým majetkem“ ve smyslu § 75b odst. 2 obch. zák.

Je-li totiž veden  spor o majetek likvidované obchodní společnosti, jsou si tato společnost a  její likvidátor vědomi existence (nebo alespoň možné existence) vlastnického  práva likvidované společnosti k předmětnému majetku a s tímto vědomím  přistupují ke skončení likvidace a k výmazu společnosti z obchodního  rejstříku.

3) Podal-li  likvidátor společnosti v době, kdy nebyl ukončen spor o majetek společnosti,  návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku, bylo takové rozhodnutí  plně v jeho působnosti. Je na likvidátorovi, aby posoudil, zda další vedení  sporu, a tedy i případné prodloužení likvidace je, vzhledem ke konkrétním  okolnostem případu (např. výši částky, o kterou se vede spor, pravděpodobný  výsledek sporu, jeho očekávané trvání, sporem vyvolané zvýšení nákladů  likvidace apod.), v zájmu společnosti či nikoli.

Dospěl-li likvidátor  k závěru, že je pro společnost (a její společníky) výhodnější ve sporu  nepokračovat a podal návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku, může  odpovídat za škodu způsobenou takovým rozhodnutím společnosti či jejím  společníkům, není to však důvodem k postupu podle § 75b odst. 2 obch. zák.  Opačný závěr by připadal v úvahu pouze tehdy, pokud by likvidátor o  probíhajícím sporu nevěděl a vzhledem k okolnostem případu ani vědět nemohl.

Uvedený výklad se (s  ohledem na znění vykládaného ustanovení, jakož i úmysl zákonodárce vyjádřený  v důvodové zprávě) prosadí i ve vztahu k pojmu „neznámý majetek“ v § 209  odst. 1 o. z.

K obdobným závěrům  dospívá i odborná literatura, podle níž jde „o majetek, o kterém likvidátor v  rozhodné době nevěděl, a nemohl jej tedy v rámci likvidace vzít v úvahu“.

Neznámým majetkem ve  smyslu § 209 odst. 1 o. z. je tudíž pouze takový majetek, který (i) byl ke  dni výmazu dotčené právnické osoby v jejím vlastnictví (náležel jí) a (ii)  dotčená právnická osoba (resp. fyzické osoby, jejichž vědomost jí lze  přičíst) o tomto majetku (resp. o tom, že je v jejím vlastnictví) nevěděla a  ani vědět (s ohledem na okolnosti) nemohla. Obě podmínky přitom musí být  splněny kumulativně.

V projednávané věci  je rozhodné, že člen představenstva a pozdější likvidátor věděl jak o smlouvě  o převodu předmětných pozemků, tak i o okolnostech jejich převodu.

Důvody neplatnosti  smlouvy o převodu nemovitostí tvrzené dovolatelem (spočívající v nedodržení  postupu podle § 196a obch. zák.) musely být (bez větších obtíží) zjistitelné  již v době uzavření smlouvy, případně v době bezprostředně následující, a  musely být tudíž známy likvidátorovi už v průběhu likvidace, resp. v době  výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Otázka, zda a jak  likvidátor tyto okolnosti právně posoudil a jaké z nich vyvodil důsledky, je  z pohledu § 209 odst. 1 o. z. právně bezvýznamná.

Lze dodat, že žádné  okolnosti, jež by bránily přičíst společnosti vědomost člena představenstva a  pozdějšího likvidátora o shora uvedených právně relevantních skutečnostech,  dovolatel netvrdí a z obsahu spisu se nepodávají.

Již proto  nepředstavují předmětné pozemky neznámý majetek ve smyslu § 209 odst. 1 o. z.  Není tudíž nutné dále posuzovat, zda tyto pozemky (s ohledem na jejich  následný převod na společnost K.) vůbec byly ke dni výmazu společnosti v  jejím vlastnictví.

Č.
4.
Údaje

28 Cdo 341/2026

6. 5. 2026

Dědictví

Bezdůvodné obohacení

Aktivní legitimace

Právní věta

Smrtí zůstavitele  vzniká dědické právo, které poskytuje dědici (dědicům) právo na pozůstalost  nebo na poměrný díl z ní a na nabytí dědictví (srov. § 1475 odst. 1 a 3 a §  1479 větu první zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  pozdějších předpisů /dále jen „o. z.“/).

Právní úprava  dědického práva vychází z principu ingerence státu při nabývání dědictví; a  stanoví, že pozůstalost po každém zůstaviteli musí být projednána a  rozhodnuta soudem. Soud řízení o pozůstalosti zahajuje i bez návrhu. V řízení  o pozůstalosti má být projednáno (s výjimkou majetku a dluhů, o nichž zákon  stanoví, že se k nim v řízení o pozůstalosti nepřihlíží), veškeré jmění  zůstavitele patřící do pozůstalosti, poté soud potvrzuje nabytí dědictví.  Podle usnesení soudu o dědictví se nabývá dědictví (s výjimkou nabytí  dědictví následným dědicem) vždy s účinností ke dni vzniku dědického práva.

Dědické právo tedy  spočívá na principu přechodu práv a povinností ze zůstavitele na dědice přímo  ze zákona (ex lege), a to zásadně okamžikem smrti zůstavitele, není-li  výjimečně stanoveno jinak (kupř. nabytí dědického práva je podmíněno splněním  podmínky nebo doložením času apod.). Platná právní úprava totiž nevyžaduje,  aby dědic učinil projev vůle směřující k přijetí dědictví (např. podal  dědickou přihlášku), ani aby bylo vydáno konstitutivní rozhodnutí příslušného  orgánu (např. rozhodnutí soudu o odevzdání pozůstalosti).

Neuplatňuje se tu  tedy tzv. princip adiční, tedy že dědictví se nabývá až na základě podaných  dědických přihlášek formou odevzdání pozůstalosti dědicům pravomocným  rozhodnutím soudu (v době mezi úmrtím a odevzdáním dědictví v takovém případě  přetrvává tzv. ležící pozůstalost a na pozůstalostní majetek se v zásadě  hledí, jako by patřil ještě zůstaviteli), nýbrž zákonodárce, obdobně jako  tomu bylo v případě zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, účinného do  31. 12. 2013, zakotvil princip delační.

Okamžik nabytí  dědictví tak i podle nynější zákonné koncepce nastává již smrtí zůstavitele,  který je shodný s nápadem dědického práva; srov. § 1479 o. z., podle něhož  dědické právo vzniká smrtí zůstavitele.

K uvedenému závěru  se hlásí i aktuální judikatura Nejvyššího soudu, která doplňuje, že dědické  právo ve smyslu § 1475 o. z., jež dědici vzniká smrtí zůstavitele (§ 1479 o.  z.), není právem na pozůstalost bez dalšího.

Dědické právo je jen  titulem k nabytí pozůstalosti, neboť zůstavitelovým dědicem se stává a  dědictví nabývá jen ten, o němž to stanoví pravomocné rozhodnutí  (pozůstalostního) soudu, tj. ten, komu bylo usnesením o dědictví potvrzeno  nabytí dědictví, což samozřejmě platí s výhradou případných nároků tzv.  oprávněného či pravého dědice.

Spočívá-li dědické  právo na principu přechodu těch majetkových práv a povinností zůstavitele,  které smrtí zůstavitele nezanikají, na právní nástupce (§ 2009 o. z.), jde  samozřejmě i o majetkový nárok zůstavitele (majitele účtu) na peněžité plnění  z titulu bezdůvodného obohacení, který není vázán pouze na jeho osobu (§ 2009  odst. 2 o. z.), a proto jeho smrtí nezanikl, a to bez ohledu na to, že jej za  svého života u soudu neuplatnil.

Děděním přitom  vstupuje dědic zemřelého majitele běžného účtu do všech jeho práv (i  povinností), tedy i do práva na plnění v podobě vydání peněžních prostředků  převedených bez právního důvodu z účtu za jeho života třetí osobě.

Ustálená soudní  praxe současně dovozuje (v situaci, kdy se dědictví nabývá smrtí  zůstavitele), že dědici (nyní osoby spravující pozůstalost) jsou oprávněni  uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení dokonce i před tím, než bylo  pravomocně rozhodnuto o vypořádání dědictví, nebo že dědic zůstavitele (dnes  za podmínky, že spravuje pozůstalost) je i před skončením řízení o dědictví  věcně legitimován k uplatnění nároku na náhradu škody, který na něj přešel  smrtí zůstavitele.

V popisovaných  případech uplatňuje rovněž nárok někdo, komu ještě nebylo potvrzeno nabytí  dědictví. Tím spíše (argument logického výkladu a minori ad maius) je nutné  pohlížet na posuzovaný nárok jako na uplatnitelný dědicem až po právní moci  usnesení o dědictví (kdy tu již panuje na základě pravomocného rozhodnutí  soudu jistoty o tom, kdo je dědicem zůstavitele), vyplývá-li současně ve  vztahu k (případné) zůstavitelově pohledávce, že nedošlo (dosud) k jejímu  vypořádání v řízení o dědictví (pozůstalosti) nebo (z důvodu její spornosti  mezi více dědici) v řízení zahájeném žalobou podanou podle ustanovení § 189  odst. 1 z. ř. s.

Otázka aktivní věcné legitimace žalující  osoby, coby dědice, nezávisí tedy na tom, zda (případná) pohledávka  zůstavitele za žalovaným z titulu bezdůvodného obohacení byla uplatněna v  pozůstalostním řízení (zahrnuta do aktiv dědictví), nýbrž se odvíjí od toho,  že osoba, která je dle výsledků pozůstalostního řízení dědicem zůstavitele (v  projednávané při bylo dědictví vypořádáno soudem schválenou dohodou uzavřenou  mezi žalobkyní a synem zůstavitele D. R. S., dle níž žalobkyně nabyla veškeré  zůstavitelovo jmění, včetně výslovně uvedeného souhrnu práv a povinností  vážících se k bankovnímu účtu, z něhož byly předmětné peněžní prostředky  poukázány žalovanému – k účinkům závaznosti soudem schválené dohody dědiců v  případném řízení o dodatečném projednání pozůstalosti, je oprávněna domáhat  se těch práv, jichž se mohl domáhat samotný zůstavitel a která jeho smrtí  nezanikla.

Konkluze odvolacího  soudu o tom, že žalobkyně není aktivně věcně legitimována k uplatnění nároku  na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého zůstaviteli poukázáním peněžních  prostředků z jeho účtu třetí osobě bez právního důvodu, nebyla-li uvedená  pohledávka projednána v pozůstalostním řízení, tedy v situaci, v níž je  žalobkyně dle výsledků pozůstalostního řízení jedinou dědičkou zůstavitelova  jmění (včetně souhrnu práv a povinností vážících se k předmětnému bankovnímu  účtu), neodpovídá ustálené rozhodovací praxi dovolacího soudu ani právní  úpravě. Jeho závěry jsou tudíž věcně nesprávné.

Č.
5.
Údaje

27 Cdo 1029/2025

28. 5. 2026

Zneužití práva

Hlasování na valné hromadě

Právní věta

Dovoláním  zpochybněný závěr odvolacího soudu, podle něhož Ing. Pavel Slabý (dále jen  „Ing. P. S.“) nezneužil při přijímání usnesení valné hromady hlasovací právo  a napadené usnesení neodporuje dobrým mravům, odpovídá ustálené judikatuře  Nejvyššího i Ústavního soudu.

Z té se (mimo jiné)  podává, že:

1) Zásada souladu  práv, resp. jejich výkonu, s dobrými mravy představuje významný princip,  který v odůvodněných případech dovoluje zmírňovat tvrdost zákona a dává  soudci prostor pro uplatnění pravidel slušnosti (ekvity). Pojem „dobré mravy“  nelze vykládat pouze jako soubor mravních pravidel užívaných jako korektiv či  doplňující obsahový faktor výkonu subjektivních práv a povinností, ale jako  příkaz soudci rozhodovat v souladu s ekvitou, což ve svých důsledcích znamená  „nastoupení cesty nalézání spravedlnosti“.

2) Zákaz zneužití  práva je institutem ztělesňujícím korigující funkci principu poctivosti.  Slouží k tomu, aby pomocí něj byla odepřena právní ochrana takovému výkonu  práva, který sice formálně odpovídá zákonu či obsahu existujícího právního  vztahu, avšak jenž je vzhledem k okolnostem případu nepřijatelný. Za zneužití  práva lze považovat výkon práva v rozporu s jeho účelem, kdy je právo  vykonáno, ačkoliv nositel tohoto práva nemá žádný skutečný nebo jen nepatrný  zájem na jeho výkonu, resp. se projevující jako rozpor mezi užitkem  oprávněného, k němuž výkon práva skutečně směřuje, a užitkem oprávněného, pro  nějž je právo poskytnuto, který v krajní podobě může nabýt povahu tzv.  šikany, která je výkonem práva za účelem poškození druhé strany.

3) Nepřiznání právní  ochrany z důvodu zjevného zneužití práva přichází v úvahu spíše jen  výjimečně.

4) Při posouzení,  zda je určité usnesení valné hromady v rozporu s dobrými mravy (a zda je dán  důvod pro vyslovení jeho neplatnosti), je třeba přihlédnout ke všem  okolnostem konkrétní věci.

Napadeným usnesením  valné hromady společnosti (přijatým per rollam) byla schválena mimořádná  odměna členům představenstva a dozorčí rady společnosti v celkové výši  1.908.417 Kč.

Na roční odměnu v  této výši by přitom členům volených orgánů společnosti vznikl nárok podle  smluv o výkonu funkce za předpokladu, že by společnost za účetní období roku  2019 vykázala zisk před zdaněním ve výši 29.670.664 Kč.

Důvodem, pro který  společnost uvedeného zisku nedosáhla, bylo vytvoření opravné položky na krytí  případných dluhů, jež mohly vzniknout v důsledku sporů vedených mezi  společností a dovolatelkou. Napadené usnesení valné hromady bylo přijato  vahou hlasů menšinového akcionáře Ing. P. S. a dále majoritní akcionářky, za  niž jednal (jako člen jejího statutárního orgánu) taktéž Ing. P. S.

Odvolací soud  posoudil všechny dovolatelkou namítané okolnosti, vzal v úvahu hospodářskou  situaci společnosti, jakož i celkovou výši mimořádné odměny schválené valnou  hromadou, a uzavřel, že Ing. P. S. nezneužil (svého) hlasovacího práva a  napadené usnesení valné hromady neodporuje dobrým mravům. Jeho posouzení  nelze v tomto směru ničeho vytknout.

Obecně platí, že  valná hromada je oprávněna přiznat členům volených orgánů společnosti  mimořádnou odměnu, a to bez ohledu na to, zda jde o odměnu „samostatnou“ či  poskytovanou nad rámec odměny, na niž má člen voleného orgánu právo podle  smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou (či podle vnitřního  předpisu); viz § 61 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech  a družstvech (zákon o obchodních korporacích; dále jen „z. o. k.“), přijaté  při výkladu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obch.  zák.“).

Napadené usnesení  valné hromady nelze s ohledem na okolnosti zjištěné a posouzené odvolacím  soudem považovat za nemravné. Totéž platí i pro výkon hlasovacího práva Ing.  P. S. (resp. jím zastoupené akcionářky); jeho hlasování (v jehož důsledku mu  vznikl jakožto členu představenstva společnosti nárok na odměnu ve výši cca  500.000 Kč) lze jen stěží považovat za „výkon práva v rozporu s jeho účelem,  kdy je právo vykonáno, ačkoliv nositel tohoto práva nemá žádný skutečný nebo  jen nepatrný zájem na jeho výkonu“, či dokonce za „tzv. šikanu, která je  výkonem práva za účelem poškození druhé strany“. Zájem akcionářů na  poskytnutí schválené (a s ohledem na zjištěné okolnosti nikoliv nepřiměřené)  mimořádné odměny členům volených orgánů společnosti lze mít v poměrech projednávané  věci za legitimní.

Napadené usnesení  valné hromady společnosti konečně neodporuje ani zásadě rovného zacházení s  akcionáři. Ani Ing. P. S. se jako akcionář nikterak nepodílel na zisku  společnosti. Odměnu obdržel jako člen představenstva, nikoliv jako akcionář.  K nutnosti rozlišovat mezi postavením společníka (akcionáře) a člena voleného  orgánu srovnej.

Č.
6.
Údaje

23 Cdo 1993/2025

29. 4. 2026

Spory o DJC

Autorské právo

Právní věta

Žalovaná byla podle  skutkových zjištění odvolacího soudu povinna objednávat u agentury ECHO,  spol. s r.o. vystoupení „Divadla Járy Cimrmana“, provádět distribuci  vstupenek a představení propagovat. Z uvedeného odvolací soud dospěl k  závěru, že žalovaná byla provozovatelkou předmětných děl ve smyslu shora  uvedených závěrů a je tak ve sporu pasivně věcně legitimována.

Žalovaná naopak v  dovolání namítala, že žádným způsobem neodpovídá za uskutečnění veřejné  produkce „Divadla Járy Cimrmana“ a není v žádném smluvním či jiném vztahu se  souborem dílo provádějícím.

Dále namítá, že se  nijak nepodílí na tvorbě předváděného díla a že je pouze tzv. stagionou, nemá  žádný stálý soubor a pouze přenechává souborům své prostory ke zkouškám a  provozu večerních představení. Podle žalované je tak provozovatelem (jako  nositelem pasivní věcné legitimace ve sporu a nositelem odpovědnosti za  neuzavření licenční smlouvy se žalobcem) „Divadlo Járy Cimrmana“.

Právní posouzení  odvolacího soudu, jehož výsledkem je závěr, že žalovaná je v projednávaném  sporu o zásahu do autorského práva žalobce pasivně věcně legitimována, je  vzhledem ke shora uvedeným výkladovým závěrům o osobě (provozovatele)  užívající dílo jeho živým provozováním podle § 19 odst. 1 autorského zákona  správný.

Ze skutkových  zjištění odvolacího soudu vyplývá, že žalovaná zpřístupňovala dílo živě  prováděné výkonnými umělci, přičemž vlastním jménem objednávala provedení  díla u souboru výkonných umělců, zajišťovala prodej a distribuci vstupenek,  propagovala tato divadelní představení (k čemuž se zavázala smlouvou  uzavřenou s agenturou zastupující výkonné umělce) a celkově tak organizačně  zabezpečovala provedení předmětných děl na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Ze skutkových  zjištění (jimiž je dovolací soud vázán, srov. § 241a odst. 1 o. s. ř.) naopak  nevyplývá, že by žalovaná pouze poskytla (pronajala či jinak přenechala)  souboru výkonných umělců prostor k možnosti vlastního organizačního  zabezpečení provedení díla jejich prostředky, jejich jménem a na jejich  odpovědnost bez další aktivní účasti žalované.

Jak plyne rovněž ze  shora uvedených výkladových východisek, nelze se ztotožnit ani s názorem  dovolatelky, že provozovatelem je pouze ten, kdo dílo živě umělecky provádí  (v projednávané věci soubor výkonných umělců označovaných jako „Divadlo Járy  Cimrmana“). Pro posouzení postavení žalované jako provozovatele díla proto  není relevantní, zda se žalovaná umělecky podílela na provádění předmětných  děl či zda byla se souborem výkonných umělců v přímém smluvním vztahu či zda  bylo živé provedení díla výkonnými umělci objednáno prostřednictvím třetí  osoby (např. umělecké agentury, jako tomu bylo v projednávané věci).

Rovněž není  významné, zda dovolatelka má v angažmá vlastní (herecký) soubor výkonných  umělců či nikoli (je tzv. stagionovým divadlem) nebo zda měla či neměla  (faktický) vliv na to, zda se živé provedení díla uskuteční a jakým uměleckým  způsobem se tak stane. Dle zjištění soudů se dovolatelka ve smlouvě o  spolupráci zavázala k objednávání představení „Divadla Járy Cimrmana“ a  skutečně tak činila (tj. sjednávala s výkonnými umělci prostřednictvím  umělecké agentury živé provedení díla). Skutečnost, že sjednané představení  mohlo být ze strany osob umělecky provádějících dílo (výkonných umělců) z  určitých důvodů zrušeno, nikterak nevylučuje postavení dovolatelky jako  provozovatelky předmětných děl.

Proto je závěr  odvolacího soudu, že žalovaná byla v rozhodném období provozovatelem živého  provedení předmětných děl, správný.

Pro úplnost lze  uvést, že dovolatelka poukazuje rovněž na usnesení Ústavního soudu ze dne 4.  1. 2022, sp. zn. III. ÚS 3306/21, a namítá, že v ústavní stížností napadeném  rozsudku dospěl Krajský soud v Hradci Králové k totožným závěrům, jaké nyní  předkládá dovolacímu soudu dovolatelka. V dané věci však byla ústavní  stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové odmítnuta pro  zjevnou neopodstatněnost v důsledku absence ústavního rozměru věci (jednalo  se o spor o tzv. bagatelní částky). Ústavní soud se proto věcnou stránkou  sporu nezabýval.

Závěr, že dovolatelka neměla svolení k užití předmětných děl od žalobce  (jako dědice výlučných majetkových autorských práv po jejich spoluautorovi),  nebyl dovoláním zpochybněn.

Č.
Údaje
Právní věta
Č.
Údaje
Právní věta